Перейти к содержимому

Договор дарения не зарегистрирован в регистрационной палате

Кто собственник если договор дарения не зарегистрирован?

Добрый день! Заключен договор дарения жилья, нотариально удостоверен, но договор не прошел регистрацию, а даритель умер. Кто является собственником?

Ответы юристов (3)

Добрый день Валя!

В силу п. 1 ст. 164 ГК РФ сделки с недвижимым имуществом подлежат государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

На основании п. 3 ст. 574 ГК РФ договор дарения недвижимого имущества подлежит государственной регистрации, вступает в силу (ст. 425 ГК РФ) и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

Договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом (п. 3 ст. 433 ГК РФ)

Правоспособность граждан прекращается со смертью (п. 2 ст. 17 ГК РФ). В связи с этим право собственности дарителя на квартиру прекратилось в момент его смерти. Пунктом 2 ст. 218 ГК РФ установлено, что в случае смерти гражданина право собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.

Следовательно после смерти право собственности дарителя на принадлежавшее ему имущество прекратилось и стало наследственным.

В настоящий момент собственниками имущества являются наследники.

Если появятся дополнительные вопросы или уточнения — обращайтесь в чат.

Ваша оценка ответа на вопрос важна для меня

Уточнение клиента

То есть незарегестрированное имущество после смерти дарителя становится наследством?

30 Июля 2014, 16:37

Есть вопрос к юристу?

В силу п. 1 ст. 164 ГК РФ, в случаях, если законом предусмотрена государственная регистрация сделок, правовые последствия сделки наступают после ее регистрации.
Договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом (п. 3 ст. 433 ГК РФ).
На основании п. 3 ст. 574 ГК РФ договор дарения недвижимого имущества подлежит государственной регистрации, вступает в силу (ст. 425 ГК РФ) и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

Таким образом, имущество подлежит переходу по наследству.
Но в судебной практике есть случаи, когда такое препятствие для выражения волеизъявления как смерть дарителя не может являться основанием для отказа в приобретении одаряемыми права собственности на недвижимое имущество.

В любом случае, вопрос придется решать в судебном порядке.

Да. Это имущество переходит в порядке наследования.

День смерти дарителя — это рубеж, после которого имущество уже не принадлежит умершему.

Если бы Вы подали документы на регистрацию договора дарения хотя бы в день смерти дарителя, то еще можно было бы о чем то говорить. А так — шансев никаких, на мой взгляд.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Госпошлина за нотариальное оформление дарственной на квартиру в Росреестре

Мой отец хочет оформить на меня дарственную. Он является единственным владельцем квартиры и один в ней прописан. Интересует вопрос, к кому нам надо будет обращаться, только к одному нотариусу или еще в какие-то государственные органы, например БТИ или Росреестре для регистрации договора дарения? Если это имеет значение, сама квартира старая, обстановка в ней за сорок лет почти не изменилась, проводился только косметический небольшой ремонт. Оценочная стоимость должна быть невысокой. Знаю, что все надо будет платить мне. С деньгами сейчас не очень шикарно. Может, Вы еще подскажите, сколько примерно мне надо будет заплатить за все переоформление?

Ответы юристов (4)

Договор дарения, или по другому дарственная, является основным способом передачи недвижимости между близкими родственниками, так как, в этом случае, не облагается налогом и максимально соответствует сути сделки.

К нотариусу Вам обращаться не обязательно (это в целях экономии денег). Договор может быть заключен в простой письменной форме.

Данный договор потом подлежит регистрации в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (to63.rosreestr.ru/)

В БТИ следует заказать и Кадастровый паспорт объекта, который потребуется для регистрации.

Далее на регистрационную службу вы приходите вместе с вашим отцом и предоставляете следующие документы:

1.ваши с отцом паспорта

2. договор дарения -4 экземпляра (подписываете в самой службе непосредственно после того как все документы посмотрит государственный инспектор)

3. свидетельство о праве собственности на квартиру и документы на основании чего он собственник (если свидетельства нет, то от имени отца должна быть заплачена еще госпошлина в размере 1000 руб.)

4. кадастровый паспорт (необходимо заказать если старому более 5 лет, стоимость зависит от размера квартиры — в среднем 1200 руб.) -оригинал+нотариальная копия (стоимость до 100 руб).

5.нотариальное согласие супруги отца на сделку, если супруга у него есть (в среднем 250-500руб.).

6. оригинал квитанции об оплате государственной пошлины- по 500 рублей с каждого из вас.

При необходимости, обращайтесь через электронную почту или телефон за составлением договора дарения.

Есть вопрос к юристу?

Начинать офомление договора дарения надо с БТИ. Если квартиру еще не регистрировали в Росреестре (регистрационной палате), то надо заказывать кадастровый паспорт квартиры. если право собственности папы уже в регистрационной службе зарегистрировано. то обращаться в БТИ не нужно.

Договор дарения заверять у нотариуса не обязательно. Составив договор самостоятельно или у юриста обращаетесь в Росреестр (регистрационную палату) для регистрации договора дарения. Если право собственности папы на квартиру не зарегистрировано, сначала надо будет в Росреестре зарегистрировать право собственности папы на квартиру, а только потом уже переход права собственности к Вам по договору дарения.

Дополнительно хотелось бы сказать, что налог с дарения Вы платить не будете, только гос. пошлина (ее размеры можно посмотреть здесь http://www.to64.rosreestr.ru/registr/pohslina/) и за кадастровый паспорт (от 5000 р.).

Статья 574 Гражданского кодекса
3. Договор дарения недвижимого имущества подлежит государственной регистрации.

Приказ Минюста РФ от 01.07.2002 N 184 "Об утверждении Методических рекомендаций по порядку проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"

8. На государственную регистрацию представляются:

заявление о государственной регистрации

документ об уплате государственной пошлины

документы, подтверждающие полномочия участников сделки

кадастровый план объекта недвижимости с указанием его кадастрового номера

В соответствии со ст. 572 Гражданского кодекса РФ по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом.

Для этого вам необходимо заключить договор дарения в простой письменной форме или в нотариальной форме (что будет дороже).

Договор дарения недвижимого имущества подлежит государственной регистрации.

Для его регистрации Вам необходимо обратиться в Управление Росреестра по Самарской области (информация на оф. сайте: http://to63.rosreestr.ru).

Примерный перечень документов, представляемых для регистрации сделки и(или) прав возникающих на основании сделок (физические лица):
1. Заявления сторон о государственной регистрации (составляется при подаче документов).

2. Документы, удостоверяющие личности сторон договора или их представителей.

3. Документ об оплате государственной пошлины (по 500 рублей с каждого надо оплатить).

4. Доверенность, подтверждающая полномочия представителя (нотариально удостоверенная, если иное не предусмотрено федеральным законом).

5. Правоустанавливающий документ правообладателя. Для государственной регистрации сделки или прав, возникающих на основании сделки, в случае, если право действующего правообладателя уже зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество (ЕГРП), представлять правоустанавливающий документ действующего правообладателя не требуется.

6. Документ, выражающий содержание сделки (договор).

7. Документ, подтверждающий факт исполнения обязательств по договору (Акт приема-передачи квартиры).

8. Кадастровый паспорт здания, сооружения, помещения или объекта незавершенного строительства. Представление указанного паспорта не требуется, если кадастровый паспорт соответствующего объекта недвижимого имущества ранее уже предоставлялся и был помещен в соответствующее дело правоустанавливающих документов. (но могут попросить, если он старый).

10. Нотариально удостоверенное согласие супруга(и) для совершения одним из супругов сделки по распоряжению совместно нажитой недвижимостью и сделки требующей государственной регистрации.

В случае, если предметом сделки является жилое помещение:

11. Справка о лицах, имеющих право пользования жилым помещением с указанием этого права, заверенная должностным лицом, ответственным за регистрацию граждан по месту пребывания и месту жительства.

Примечание: Документы, указанные в п.п. с 3-5, 7-12 представляются в подлинниках и копиях. Необходимые для государственной регистрации прав документы, выражающие содержание сделок, совершенных в простой письменной форме, и являющиеся основанием для государственной регистрации наличия, возникновения, прекращения, перехода, ограничения (обременения) прав (п.п.6, 7 перечня), представляются не менее чем в двух экземплярах-подлинниках, один из которых после государственной регистрации прав должен быть возвращен правообладателю, второй - помещается в дело правоустанавливающих документов. На государственную регистрацию прав, возникших до введения в действие Федерального Закона от 21.07.1997 года № 122-ФЗ на основании договоров и других сделок, представляются не менее чем два экземпляра документов, выражающих содержание сделок, один из которых - подлинник после государственной регистрации прав должен быть возвращен правообладателю.
----------------------------------------

Читайте так же:  Как оформить продажу жилого дома

Записаться на прием в Росреестр можно через Интернет: http://to63.rosreestr.ru/registr/statin/

Расходы на регистрацию итого составят от 1000 до 3000 рублей.

Налоговую декларацию по НДФЛ в связи с получением недвижимого имущества в порядке дарения предоставлять в ИФНС не требуется, т.к. в соответствии с п. 18.1 ст. 217 Налогового кодекса РФ доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами).

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Действует ли договор дарения при наследстве, если право собственности не зарегистрировано?

Добрый день! Ситуация такая: квартира поделена на две доли (два брата). Один брат умирает в этом году, второй собирается вступить в наследство, но у нотариуса выясняется, что умерший в 2008 году подарил свою долю некому персонажу. Тот в свою очередь право не зарегистрировал еще. Как быть в такой ситуации, есть ли срок принятия подарка точнее регистрация права собственности,ведь уже прошло не мало времени.

Ответы юристов (2)

Договор дарения не зарегистрируют так даритель умер, а его присутствие необходимо в регистрационной палате. Через суд тоже не получится зарегистрировать так как истек трехлетний срок исковой давности.

Уточнение клиента

спасибо.а права по договору дарения переходят к одаряемому когда он получит "зеленку"?

31 Марта 2017, 14:08

В силу п. 1 ст. 164, п. 3 ст. 574 ГК РФ договор дарения квартиры подлежит государственной регистрации. Согласно п. 7 ст. 16 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 17.06.1997 сделка считается зарегистрированной со дня внесения записи о сделке в Единый государственный реестр прав. Таким образом, ДНЕМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ЯВЛЯЕТСЯ ДЕНЬ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ. Следовательно, предусмотренный законодательством порядок для таких сделок не соблюдён, договор дарения считается не заключённым.

Кроме того, в соответствии с п. 3 ст. 572 ГК РФ: Договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен. К такого рода дарению применяются правила гражданского законодательства о наследовании.

Уточнение клиента

31 Марта 2017, 14:11

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Восстановление собственности по договору дарения

По договору дарения дом стоит на участке 1829кв.м.

При постановке на кадастровый учет была заявлена площадь 1543кв.м.

Теряется ли право собственности на оставшуюся разницу площади?

Предполагалось в последствии оформить договор дарения или купли-продажи с соседом на оставшуюся часть участка (1829 - 1543).

Имел ли право сосед до этой сделки оформить эту часть в собственность?

Возможно ли имея договор дарения (дом на 1829кв.м) и право собственности на 1543кв.м. восстановить собственность на оставшуюся часть участка?

Ответы юристов (12)

Здравствуйте, Станислав. Что значит — теряется? Если у вас в собственности земельный участок площадью 1829 кв. м, никуда ничего потеряться не может. Оформляя сделку, ее стороны не могут не знать, какой площади земельный участок дарится. Поэтому вопрос не понятен.

Не понятно также — если вам подарен земельный участок площадью 1829 кв. м, с какой стати у соседа вдруг что-то «осталось»? Так не бывает. Ваша сделка оформлялась в Росреестре, или нет? Если не оформлялась, то вам ничего не подарено. Если оформлена, ваше право собственности на земельный участок зарегистрировано, вы собственник участка такого размера, который указан в договоре дарения и право на который зарегистрировано в ЕГРП. При этом площадь земельного участка в договоре дарения и в регистрационной записи не совпадать не может. Так просто не бывает. Поэтому и вопрос — было ли вам что-то подарено?

Уточнение клиента

Татьяна, спасибо вам за ответ.

В одном из ответов ниже постарался немного разъяснить сложившуюся ситуацию.

30 Декабря 2016, 22:55

Есть вопрос к юристу?

По договору дарения Вы можете написать, что дом стоит хоть на 5000 квадратных метров. Важно, что написано в Государственном кадастре недвижимости и ЕГРП (с Нового Года — ЕГРН).

Возможно, произошло уточнение площади, так как участок выделялся в бородатые годы и отмерян был буквально «на глазок». Плюс существующие рядом участки.

Не очень понятно, откуда взята цифра 1829, из какого документа? У Вас есть свидетельства предоставления участка площадью именно 1829 кв.м.?

Уточнение клиента

Максим, спасибо вам за ответ.

В одном из ответов ниже постарался немного разъяснить сложившуюся ситуацию.

30 Декабря 2016, 22:55

в принципе, это возможно. Имеется спор о праве, который разрешается судом по месту нахождения недвижимости.

Кто здесь прав — Вы или сосед, кому именно принадлежит право на спорную территорию, так сразу, не изучая документы, сказать нельзя.

Как всё это исторически сложилось? Почему дом имел приусадебный участок большей площади, чем указано в кадастровых документах? Каким образом спорная земля оказалась в собственности соседа?

Нужно сравнивать первичные документы на право собственности на Ваше домовладение и домовладение соседа.

Сначала пытаться решить вопрос с соседом мирным путём, а затем, если Ваши требования будут иметь под собой законные основания, решать вопрос в судебном порядке.

Уточнение клиента

Спасибо, за ответ!

Постараюсь немного разъяснить хронологию происходящего:

общий участок 2800кв.м.

1 часть) моя, около 1800кв.м (по договору дарения, первичный документ технический паспорт с предварительным планом, размеры по периметру и общая площадь),

2 часть) соседская, т.е. около 1000кв.м (скорее всего по первичным документам, но точно сказать сложно потому что сосед отказывается показать)).

В 2002 сосед ставит на кадастровый учет 1400кв.м, а в 2006 оформляют право на собственность.

В 2007 я ставлю в кадастр 1500кв.м и оформляю право на собственность, думая что подарю 300кв.м соседу. Без сделки, предполагая что если он собственность уже оформил, значит договор дарения 300кв.м. не требуется, а если потребуется то останется его просто оформить.

Протоколы межевания подписывали обе стороны, и в 2007 (для моего межевания) и в 2002 (для соседского), люди простые, в технических особенностях межевания несведущие, не досмотрели что участок промежевали не так как договаривались на словах.

Но в 2013 сосед возводит забор и выясняется что его план накладывается на мой, накладка как я писал выше получается около 100кв.м (1500(мой) + 1400(соседский) - 2800 (общий) = -100кв.м)

Имел ли право сосед в 2006 году зарегистрировать 400кв.м без договоров купили-продажи или дарения дополнительно к своим 1000кв.м?

Потерял ли я право на 300кв.м. недооформленных в 2007году? Если по имеющемуся договору дарения у меня было 1800кв.м, в 2007 году оформил только часть 1500кв.м, остается ещё 300кв.м которые не поставлены в кадастровый учет и не оформлено право на собственность.

30 Декабря 2016, 22:53

Следует уточнить, поскольку так, как вы описываете, просто не бывает… Из вопроса и уточнения к нему следует, что у вас совершенно неверное представление о вашем праве и об объекте этого права — земельном участке.

Вы имели право на 1800 кв.м при одном условии — ваше право было зарегистрировано именно на земельный участок площадью 1800 кв.м. И если вам действительно принадлежало 1800 кв.м, невозможно зарегистрировать право на 1500, а 300 — оставить в сторонке, чтобы потом при случае «дозарегистрировать». Иметь право собственности и думать, что оно имеется — это разные вещи.

Нельзя оформить право на часть земельного участка без проведения межевания и раздела участка на эти самые части. Откуда и у кого «осталось» 300 КВ.М? Не оформлено, значит, вам это и не дарилось.

Начать нужно со следующего. Когда был оформлен договор дарения? На основании чего принадлежал земельный участок дарителю и какой площадью? Прошла ли сделка регистрацию, когда?

Уточнение клиента

В 1997 году по договору дарения родители получили дом с приусадебным участком 1800кв.м. В 2005 году участок зарегистрировали в кадастровой палате и указали 1800кв.м. А в 2007 году по собственному заявлению "уточнили площадь" до 1500кв.м. и зарегистрировали право в регистрационной палате.

300кв.м. ожидалось подарить (или продать), но сделка фактически не оформлялась.

А 2013 году выявился факт некорректного межевания с наложением плана соседского участка. Сосед ставил свой участок в кадастр в 2002 году, и "захватил" при межевании эти 300кв.м. (даже немного больше, что собственно и стало предметом спора), хотя фактически в его первичных документах (технический паспорт, или предварительный план застройки участка) этих 300кв.м. не было и быть не могло.

05 Января 2017, 20:21

А почему некорректное межевание, если родители сами так решили уточнить, уменьшив площадь? Соответственно, эти 300 кв.м, как не принадлежащие никому, сосед и получил.

Читайте так же:  Отдел опеки приморский край

Если после межевания родителям принадлежал земельный участок в 1500 кв. м, никакие 300 м. они продать не могли. Во-первых, 300м — это не объект права. Объект права — земельный участок. Но в собственности родителей никогда не было земельного участка площадью 300 кв.м.

Во-вторых, продать можно исключительно то, что есть в собственности. А в собственности есть не 300 и 1500 или 1800 кв.м., а земельный участок площадью 1500 кв.м. Вот его и можно продать. Или размежевать и создать два или три (в зависимости от минимальных норм в вашем субъекте Федерации) земельных участка из участка площадью 1500 кв. м, а не 1800 кв.м, зарегистрировать на эти ЗУ право собственности и только потом продавать.

Очень похоже на то, что родители перехитрили сами себя, добровольно уменьшив площадь земельного участка, и только. Я, увы, не вижу, что бы тут можно было восстанавливать. Родители ведь получили то, что хотели: захотели участок не в 1800, а в 1500 кв.м. Вот его и получили.

Уточнение клиента

Еще раз спасибо вам, Татьяна.

Как я писал выше сосед замежевал больше этих "подаренных" 300кв.м., что повлекло наложение на наш участок, на сколько я понимаю это получилось потому что в 2002году действовала местная координатная система, а не общероссийская, координаты в местной системе не были внесены, а в последствии пересчитаны в новую систему.

В 2007 году кадастровый инженер, не найдя координаты соседнего участка, провел межевание нашего участка, по сути это и повлекло наложение. На просьбу решить мирным путем, сосед никак не отреагировал, возможно даже понимая что он захватил часть нашего участка.

Вы пишете "продать можно исключительно то, что есть в собственности. А в собственности есть не 300 и 1500 или 1800 кв.м., а земельный участок площадью 1500 кв.м.".

В регистрационную палату сосед подал документы в 2006 году, мои родители в 2007.

Уточнение площади до 1500кв.м. проводилось в 2007 году, т.е. в кадастровой палате наш участок в 2006 году был ещё общей площадью 1800кв.м., но ещё не было оформлено право собственности в регистрационной палате.

Как же тогда в 2006 году право собственности на эти спорные 300кв.м. могло перейти соседу до уточнения площади в 2007?

06 Января 2017, 18:26

Тут уже я ничего не понимаю, т.к. ваши пояснения достаточно противоречивы. Вы написали: «сосед замежевал больше этих „подаренных“ 300кв.м., что повлекло наложение на наш участок, на сколько я понимаю это получилось потому что в 2002году действовала местная координатная система, а не общероссийская, координаты в местной системе не были внесены, а в последствии пересчитаны в новую систему»

Но до этого вы писали, что «В 1997 году по договору дарения родители получили дом с приусадебным участком 1800кв.м. В 2005 году участок зарегистрировали в кадастровой палате и указали 1800кв.м. А в 2007 году по собственному заявлению „уточнили площадь“ до 1500кв.м.и зарегистрировали право в регистрационной палате».

300 кв.м. ожидалось подарить (или продать), но сделка фактически не оформлялась".

Непонятно, при чем тут сосед, если родители, желая какую-то часть участка продать, сами, по собственному заявлению «уточнили», а фактически — уменьшили площадь собственного земельного участка? А теперь сосед виноват. Он их силой заставил так провести межевание?

Уточнение клиента

Всё было по обоюдной договоренности, эти 300кв.м. планировали отдать соседу на базе родственных отношений, если при оформлении понадобилась бы официальная сделка, то ее провели бы.

Но фактически эти 300кв.м. нигде в соседскиъ документах не фигурировали. По первичным документам у него скорее всего 1000кв.м., но после регистрации права становится 1300кв.м. Категорически отказывается показать эти документы.

Межевание подписывалось каждой стороной и в 2002 и в 2007 годах.

Но как я писал выше в технических особенностях межевания никто не разбирался:

- в 2002 году межевал один кадастровый инженер, сосед принес акт согласования, на словах обсудили как проходит граница, подписали.

- в 2007 году наш участок межевал другой инженер, понесли подписывать акт и так же на словах объяснили границу, опять подписали.

Каждая сторона межевалась по своему пониманию прохождения границы участков.

Более 30 лет забора между ЗУ не было. Удобно пахать участок, больше полезной площади под посадку и т.п. Опять же на словах договаривались как будет проходить граница.

Обсуждаемые 300кв.м. отдавались во временное пользование, и на базе родственных отношение никто не обсуждал официального дарения или символической купли-продажи.

Скажем, после того как отношения охладели, сосед поставил забор, и только тогда выяснился факт что участок он оформил большую площадь чем договаривались. Участок замежевали так что даже часть нашего дома оказалась на соседском участке.

Обычно оставляют небольшой отступ между домом и забором, чтоб банально не ходить в чужой двор помыть окна, например.

А в нашем же случае координаты одного из уголов дома оказались на другом участке.

Я полагаю что ни один понимающий суть дела кадастровый инженер не допустил бы таких особенностей.

Уточню ещё один момент. По договору дарения дом оформлен по 1/2 на мать и отца.

В 2002 году подписывал межевание только отец. Может ли это быть основанием для оспаривания вопросов межевания?

06 Января 2017, 20:32

Попробуйте еще раз перечитать консультацию и вникнуть в нее и в то, что 300 кв.м — не объект права собственности. И не может быть предметом сделок — продажи, дарения и т.п. Невозможно «метры» продать, подарить и т.д. Но я уже повторяюсь, причем — не в первый раз.

Ваши родители и соседи, являясь дееспособными лицами, действуя в своих интересах, сами согласовали между собой границы земельных участков. Никто вам в этом не виноват. И это — не игрушки: сегодня согласовали так, завтра рассорились и все переиграли. Что согласовали, то согласовали. Так, значит, и будет.

Да еще и было все много-много лет назад. При таких сроках, даже если бы действительно ваши права были нарушены (что, разумеется не так, поскольку все было согласовано по доброй воле), и то в суд было бы обращаться слишком поздно.

Невозможно оспорить межевание, согласованное между сторонами. В противном случае, в согласовании вообще никакого смысла бы не было, имей землевладельцы возможность двадцать раз на дню передумывать границы в зависимости от личных отношений. Такое только в детском саду возможно — сейчас дружу с Васей, отдаю ему игрушку, через полчаса с ним поссорился, игрушку забираю.

Вы — взрослые люди, находясь в здравом уме и твердой памяти, решали серьезный вопрос о собственности на землю. Решили. То, что отношения между вами разладились, ничего изменить не может.

Уточнение клиента

Вы пишете "много-много лет назад. При таких сроках, . и то в суд было бы обращаться слишком поздно.".

О каких сроках давности идет речь? На что вы опираетесь при этом?

"ГК РФ Статья 218

2. Право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения ИЛИ ИНОЙ СДЕЛКИ ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ЭТОГО ИМУЩЕСТВА.

3. В случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Кодексом, лицо может приобрести право собственности на имущество, не имеющее собственника, на имущество, собственник которого неизвестен, либо на имущество, от которого собственник отказался или НА КОТОРОЕ ОН УТРАТИЛ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ЗАКОНОМ."

Т.е. межевание попадает под

- пункт 2 где "или иной сделки об отчуждении этого имущества"

- пункт 3 где "собственник утратил право собственности по иным основаниям, предусмотренным законом"

и это может быть основанием для приобретения имущества в собственность?

06 Января 2017, 23:04

Вы пишете «много-много лет назад. При таких сроках, . и то в суд было бы обращаться слишком поздно.».

О каких сроках давности идет речь? На что вы опираетесь при этом?

Общий срок исковой давности — три года. А учитывая, что межевание было сторонами добровольно согласовано, права на иск у вас вообще нет. На закон опираюсь, больше не на что.

Касательно, межевания.
«ГК РФ Статья 218
2. Право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения ИЛИ ИНОЙ СДЕЛКИ ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ЭТОГО ИМУЩЕСТВА.
3. В случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Кодексом, лицо может приобрести право собственности на имущество, не имеющее собственника, на имущество, собственник которого неизвестен, либо на имущество, от которого собственник отказался или на которое он утратил право собственности ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ЗАКОНОМ.»
Т.е. межевание попадает под
— «или иной сделки об отчуждении этого имущества»
или
— «по иным основаниям, предусмотренным законом»
и может быть основанием для приобретения имущества в собственность?

Это пояснение — к чему?

Уточнение клиента

Из вашей консультации я понял что наличие добровольного согласия при межевании является основанием перехода имущества в собственность. Нашел статью в ГК связанную с "Основаниями приобретения права собственности" и решил уточнить под какой пункт статьи попадает межевание, так как не нашел его в явном виде.

Читайте так же:  Приказ мз мо 889 от 07.07.2019

06 Января 2017, 23:22

Проблема в том, что это вы так поняли. Я так не считаю, и никогда об этом вам не писала. Межевание по определению не является основанием для приобретения права собственности. Не пойму, на основании чего вы увязали техническое действие — межевание, с основанием приобретения права.

Уточнение клиента

Выше вы писали про важность согласования, якобы "согласовал границу, значит, отказался от всего что за границей". Но с другой стороны пишите что межевание как техническое действие не может быть основанием для приобретения собственности.

Имея согласованные границы, при получении права собственности в регистрационной палате необходимо иметь договор дарения, мены или купли-продажи на дополнительные 300кв.м., полученные после процедуры межевания? До процедуры было 1000кв.м., после стало 1300кв.м., должна же быть основа для изменения размеров участка?

Выше вы писали про необходимость размежевания участка 1800кв.м. на участки 1500кв.м. и 300кв.м. для возможности осуществления например дарения. Т.е. до разделения участка 1800кв.м. сосед зарегистрировать право на 300кв.м. не мог, точно так же как мы не могли эту часть подарить, просто отделив от 1800кв.м. Сосед мог зарегистрировать только свои 1000кв.м., а после приобретения права на 300кв.м. присоединять их к своим уже имеющимся 1000кв.м., либо стать владельцем 2х участков: первого - на праве умеющейся изначально собственности; второго - в рамках договора дарения (эти подаренные 300кв.м.)

В любом случае первичной должна была быть процедура размежевания 1800кв.м. на 2 участка, которая не осуществлялась. А если не осуществлялись, то на каком основании (если это не согласованное межевание) соседский участок мог стать больше?

07 Января 2017, 11:28

Это где я такое писала? Я этого не писала, это вы такое значение придаете написанному.

Но с другой стороны пишите что межевание как техническое действие не может быть основанием для приобретения собственности.

А кто-то это оспаривает? И почему — с дугой стороны? Нет тут никаких сторон.

Имея согласованные границы, при получении права собственности в регистрационной палате необходимо иметь договор дарения, мены или купли-продажи на дополнительные 300кв.м., полученные после процедуры межевания? До процедуры было 1000кв.м., после стало 1300кв.м., должна же быть основа для изменения размеров участка?

Выше вы писали про необходимость размежевания участка 1800кв.м. на участки 1500кв.м. и 300кв.м. для возможности осуществления например дарения. Т.е. до разделения участка 1800кв.м. сосед зарегистрировать право на 300кв.м. не мог, точно так же как мы не могли эту часть подарить, просто отделив от 1800кв.м. Сосед мог зарегистрировать только свои 1000кв.м., а после приобретения права на 300кв.м. присоединять их к своим уже имеющимся 1000кв.м., либо стать владельцем 2х участков: первого — на праве умеющейся изначально собственности; второго — в рамках договора дарения (эти подаренные 300кв.м.)
В любом случае первичной должна была быть процедура размежевания 1800кв.м. на 2 участка, которая не осуществлялась. А если не осуществлялись, то на каком основании (если это не согласованное межевание) соседский участок мог стать больше?

Да не писала я ничего про необходимость. Это было вашим волеизъявлением. Вы добровольно провели межевание.

Я уже вообще не понимаю, что вы хотите сказать. Очевидно одно — ваши притязания абсолютно беспочвенны. Но если есть лишние средства и время, можете посудиться с соседом. Почему бы и нет?

Уточнение клиента

Прошу меня извинить за внесенную неопределенность. Я пытался понять ход ваших рассуждений и сделать выводы, понять как правильно было бы поступить тогда, если была совершена ошибка.

Вы столько всего написали про добровольное согласование, про то что это не игрушки, что нельзя рассогласовать то что уже согласовали, что нельзя передумать из-за ссоры. Но точно так же нельзя брать то на что тебе не дают разрешения.

Последний раз попробую спросить и больше не смею отнимать ваше время.

После согласования границ в 2002 году сосед до фактического разделения нашего участка 1800кв.м., на основе имеющегося согласования границ присоединил часть участка себе. Как это могло произойти без сделки? Где переход собственности на эту часть? Разве я неправильно понял вашу мысль? Вы писали вот так

"Во-вторых, продать можно исключительно то, что есть в собственности. А в собственности есть не 300 и 1500 или 1800 кв.м., а земельный участок площадью 1500 кв.м. Вот его и можно продать. Или размежевать и создать два или три (в зависимости от минимальных норм в вашем субъекте Федерации) земельных участка из участка площадью 1500 кв. м, а не 1800 кв.м, зарегистрировать на эти ЗУ право собственности и только потом продавать."

Если нельзя продать/подарить часть того что есть в собственности до разделения, как же эта часть может перейти в собственность кому-то еще до этой процедуры разделения?

07 Января 2017, 19:23

Если после межевания родителям принадлежал земельный участок в 1500 кв. м, никакие 300 м. они продать не могли. Во-первых, 300м — это не объект права. Объект права — земельный участок. Но в собственности родителей никогда не было земельного участка площадью 300 кв.м.
Во-вторых, продать можно исключительно то, что есть в собственности. А в собственности есть не 300 и 1500 или 1800 кв.м., а земельный участок площадью 1500 кв.м. Вот его и можно продать. Или размежевать и создать два или три (в зависимости от минимальных норм в вашем субъекте Федерации) земельных участка из участка площадью 1500 кв. м, а не 1800 кв.м, зарегистрировать на эти ЗУ право собственности и только потом продавать.

Очень похоже на то, что родители перехитрили сами себя, добровольно уменьшив площадь земельного участка, и только. Я, увы, не вижу, что бы тут можно было восстанавливать. Родители ведь получили то, что хотели: захотели участок не в 1800, а в 1500 кв.м. Вот его и получили.Ваши родители и соседи, являясь дееспособными лицами, действуя в своих интересах, сами согласовали между собой границы земельных участков. Никто вам в этом не виноват. И это — не игрушки: сегодня согласовали так, завтра рассорились и все переиграли. Что согласовали, то согласовали. Так, значит, и будет.

Да еще и было все много-много лет назад. При таких сроках, даже если бы действительно ваши права были нарушены (что, разумеется не так, поскольку все было согласовано по доброй воле), и то в суд было бы обращаться слишком поздно.
Невозможно оспорить межевание, согласованное между сторонами. В противном случае, в согласовании вообще никакого смысла бы не было, имей землевладельцы возможность двадцать раз на дню передумывать границы в зависимости от личных отношений. Такое только в детском саду возможно — сейчас дружу с Васей, отдаю ему игрушку, через полчаса с ним поссорился, игрушку забираю.
Вы — взрослые люди, находясь в здравом уме и твердой памяти, решали серьезный вопрос о собственности на землю. Решили. То, что отношения между вами разладились, ничего изменить не может.

Уточнение клиента

Первым межевание проводил сосед. Не родители. Их участок еще никто не оценивал на тот момент. Добровольным было отчуждение 300кв.м., но никак не больше, тем более что это "больше" включает в себя координаты одного из углаов дома.

Увы, но я не вижу ответа на вопрос перехода собственности.

Но на некоторые вещи вы открыли мне глаза. Суть проблемы стала немного прозрачные.

Спасибо за уделенное время. Удачи!

07 Января 2017, 19:57

Да не было и не могло быть никакого отчуждения! Сколько можно повторять, что просто «300 кв. м» — вообще не объект права собственности, и поэтому с «метрами» никаких сделок быть не может. Какой тут переход права?

К тому же ваши пояснения постоянно меняются. Сначала вы пишете, что родители провели межевание, чтобы каким-то им одним ведомым способом провести сделку с 300 м., потом вдруг выясняется, что все это — дело рук соседей.

Никакого «перехода права» и не было, на какой ответ тут можно рассчитывать?

Уточнение клиента

Хронологию я описывал не один раз.

Родители подписали межевание думая что там все по договоренности, что кадастровый инженер хотя бы проверил что соседский участок не накладывается на чужой дом, не говоря уже размерах приусадебного участка.

Сами по себе 300кв.м. не объект права, но они в составе 1800кв.м. которые указаны при дарении.

допустим у меня есть участок 100кв.м., у соседа есть участок 300кв.м., я договорился с соседом, хочу купить у него 100кв.м.

Для этого он должен размежевать свой участок на два: первый 200кв.м. чтоб оставить за собой и второй 100кв.м. который он продает мне.

Почему в нашей ситуации было достаточно простого акта согласования границ при межевании соседского участка?

07 Января 2017, 22:20

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Для любых предложений по сайту: [email protected]